Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство. Судам необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство одним из указанных в ГК РФ способов, но нотариальной конторой по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства.
Как известно, завещатель в своем завещании может не только наделить наследников правами, но и обязанностями. Одной из таких обязанностей является обязанность по исполнению завещания. На практике нередки ссоры между субъектами, которые вытекают из правоотношений по исполнению завещания. Порядок исполнения завещания подробно регламентирован ГК РФ. В частности, в соответствии со ст. 1138 ГК РФ:
1) наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя;
если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли;
2) если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное;
3) если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК РФ) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами ст. 1117 ГК РФ, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель; поэтому при разрешении данного спора суды должны руководствоваться положениями ст. ст. 1137–1138 ГК РФ, а также учитывать (но не ссылаться в своем решении) некоторые аспекты Постановления Пленума ВС РФ "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании".
В соответствии с п. 15 указанного выше Постановления при этом необходимо иметь ввиду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.) не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками.
3.3. Споры о наследовании вкладов в банках и иных кредитных организациях
Порядок наследования вкладов в банках и иных кредитных организациях регламентирован в ГК РФ. Данному режиму наследования посвящена ст. 1128 ГК РФ, а именно: "Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. 1124–1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК РФ. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан".
До принятия части 3 ГК РФ действовал иной правовой режим для завещания вкладов, хранящихся в Сберегательном банке РФ, других кредитных учреждениях. В отношении вкладов, находящихся в Сберегательном и Центральном банках РФ, существовал порядок, в соответствии с которым вкладчик мог сделать завещательное распоряжение о выдаче вклада в случае его смерти любому лицу или государству, указанному в качестве наследника. В этом случае вклад не входил в состав наследственного имущества и на него не распространялись правила, содержащиеся в разделе "Наследственное право" ГК РСФСР 1964 г., а именно: вклад можно было получить в любое время после смерти наследодателя (а не через шесть месяцев, как предусматривается в части 3 ГК РФ), получить без предъявления нотариального свидетельства о праве на наследство, вклад не учитывался при определении размера обязательной доли, при выплате долгов наследодателя. Все это позволяло рассматривать завещательное распоряжение в банке как проявление свободы завещания. Банки стали взимать плату за составление завещательного распоряжения и иметь в связи с этим известный доход. В настоящее время такое распоряжение вкладом признано в доктрине необъяснимым и недопустимым. [38]
Данная область наследования не является исключением относительно наличия споров между субъектами наследования. Споры относительно наследования вкладов в банках и иных кредитных учреждениях зачастую возникают между супругами. Для детального уяснения данного вопроса следует обратиться к п. 7 Постановления "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", в котором закрепляется следующее положение: учитывая, что в соответствии со ст. 34 СК РФ вклады в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации и других кредитных учреждениях, внесенные супругами в период совместной жизни на имя каждого из них, представляют собой их общую совместную собственность, наследством является только та часть вклада (вкладов), которая принадлежит самому наследодателю.
Судам следует иметь ввиду, что наследники вправе требовать раздела вклада (вкладов) и определения размера доли, принадлежавшей наследодателю, учитывая при этом и другое принадлежавшее ему имущество. Отсюда следует, что наследством признается только та часть вклада, которая принадлежит самому наследодателю. Но у наследников появляется право требования раздела вклада и требования при этом определения размера доли, которая принадлежит наследодателю, не забывая учитывать другое имущество, принадлежащее ему.
В настоящее время многие наследники столкнулись с проблемой получения денег со вклада в Сбербанке, завещанных распоряжением на этот вклад. В связи с введением в действие части 3 Гражданского Кодекса РФ наследственное законодательство изменилось и особый режим наследования вкладов в Сбербанке был отменен, так что по завещательным распоряжениям в Сбербанке наследник деньги получить не мог. Зачастую наследником уже была упущена возможность получения денег в общем порядке наследования и возникшие проблемы можно было разрешить только через суд.
При разрешении споров о наследовании вкладов суд должен учитывать, что Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации" вносит новое положение относительно вкладов в Сбербанке (на переходный период от старого наследственного права к новому): теперь если вкладчиком распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти было сделано до 1 марта 2002 года, то находящиеся на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и наследник может их получить в банке на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика. Исключение составляет ситуация, если наследник умер - в этом случае применяются новые нормы наследования.
Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай смерти утрачивает свою силу, находящиеся на вкладе денежные средства включаются в состав наследственного имущества владельца вклада и на порядок и условия их выдачи распространяются нормы Раздела V "Наследственное право" части 3 ГК РФ, т. е. наследники умершего наследника не могут воспользоваться завещательным распоряжением, а получают эти вклады в общем порядке (ст. 8.1 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации").
Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более одного лица, данная норма применяется при условии, что все указанные лица умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада.
Таким образом, споры о наследовании вкладов в банке имеют ряд особенностей и специфических черт, о наличии которых необходимо помнить при рассмотрении данной категории дел в судебном порядке.
3.4. Споры о наследовании имущества, приобретенного в силу приобретательской давности
Понятие приобретательской давности регламентировано в ст. 234 ГК РФ "Приобретательская давность". Так, в соответствии с данной статьей лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательская давность).
Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательской давности, с момента такой регистрации. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательской давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Течение срока приобретательской давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. ст. 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (ст. 234 ГК РФ).
На практике часто встречаются споры о наследовании такого имущества, поскольку факт владения выясняется только после смерти наследодателя. К примеру, "….Сидоров в течение длительного времени владел жилым домом: проживал в нем, часть помещений сдавал дачникам, уплачивая налог со строений и страховые взносы. При оформлении наследственных прав после смерти Сидорова, последовавшей в 1992 году, выяснилось, что собственником дома значится другой гражданин, у которого Сидоров после войны купил дом по сделке, оформленной ненадлежащим образом. На этом основании бюро регистраций сделок с недвижимостью отказалось выдать наследникам справку о принадлежности дома Сидорову, а нотариус отказал им в выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследники доказывали, что даже если право собственности на дом в свое время и не было оформлено, Сидоров мог стать собственником этого дома в силу приобретательской давности, а потому дом по наследству должен перейти к ним. При разрешении спора возник вопрос - истек ли срок приобретательской давности или нет? И какие условия необходимы для приобретения права собственности по давности владения…". [39]
На сегодняшний день такие ситуации весьма типичны.
Из анализа ст. 234 ГК РФ становится очевидно, что при решении вопроса о наследстве в данной ситуации наследодатель является добросовестным приобретателем. Несмотря на то, что дом, приобретен по сделке, которая признана недействительной, наследодатель являлся собственником данного имущества. Такая собственность возникла в силу того, что истек срок, после которого лицо, добросовестно и открыто владеющее вещью, приобретает права собственности на нее. Следовательно, такое жилое помещение входит в состав наследства (наследственной массы) и подлежит наследованию на общих основаниях. При решении аналогичных дел суду следует учитывать ст. 234 ГК РФ, которая подробно регламентирует случаи приобретательской давности.
3.5. Споры о наследовании предметов обихода и обстановки
Предметы обихода и обстановки являются предметом наследственного спора довольно часто - это связано с тем, что такие вещи неразрывно связаны с жизнедеятельностью человека. Данный вопрос встает при наследовании по закону, поскольку при наследовании по завещанию наследодатель может определить наследника таких предметов. Поэтому на момент раздела имущества, переходящего по наследству, встает вопрос о наследовании предметов обихода и обстановки. Наследники вынуждены обращаться для разрешения сложившегося конфликта в суд.
Следует отметить, что понятие "предметы обихода и обстановки" не нашло свое отражение ни в ГК РСФСР 1922 года, ни в ГК РСФСР 1964 года. В Гражданском Кодексе РФ устанавливается особый порядок наследования таких предметов. Так, в соответствии со ст. 1169 ГК РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. Из текста статьи видно, что ГК РФ также не закрепляет самого понятия предметов обихода и обстановки. В силу такой неясности, при разрешении споров в данной области наблюдается большая неопределенность. Выделение правил о наследовании предметов домашней обстановки и обихода в отдельную статью, скорее всего вызвано тем, что ранее статья с таким названием содержалась в ГК РСФСР и вызывала множество проблем. Согласно ст. 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживающим совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти, независимо от очереди и наследственной доли.
Вопрос о том, что именно следует понимать под предметами обычной домашней обстановки и обихода, остается открытым на сегодняшний день. Но в науке высказывалось много точек зрения относительно определения предметов обихода и обстановки. Так, ранее под предметами обихода и обстановки понимались наиболее простые вещи, удовлетворяющие обычные первоочередные потребности граждан, такие как мебель, посуда, белье и т. д. [40] Ряд ученых ратовали за разработку и издание примерного перечня таких предметов, который значительно облегчил бы решение споров и разногласий в данной области. Но в противовес данной позиции такие деятели, как Антимонов В. С., Гордон М. В., Граве К. А., Никитюк П. С. и др. полагали, что создание такого перечня едва ли является возможным. [41]
Барщевский М. Ю. предлагает примерный перечень предметов обихода и обстановки создать, исходя из такого критерия, как потребительское назначение вещи и повседневное использование ее в семейном быту. [42]
В силу различного уровня жизни наследодателя и наследников трудно составить какой-либо легальный перечень таких предметов (например, для кого-то серебряная ложка - дорогой сувенир, а для кого-то - обычная столовая посуда). Поэтому признание домашней обстановки и предметов домашнего обихода обычными может оказаться весьма затруднительным и спорным. Отнесение имущества к предметам обихода должно определяться их использованием для обычных повседневных бытовых нужд, причем факт использования имеет важнейшее значение - имущество должно именно использоваться, а не предназначаться для использования.
В отличие от ст. 533 ГК РСФСР, в комментируемой статье преимущественное право при наследовании предметов обычной домашней обстановки и обихода не ограничено наследованием по закону. Однако по самой сути наследования по завещанию наследодатель не лишен права завещать по своему усмотрению любые вещи, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода. Комментируемая статья может применяться при наличии завещания, если предметы обихода остались незавещанными. Кроме того, комментируемая статья будет применяться, если наследодатель завещал предметы обихода (возможно, в составе своего имущества) нескольким наследникам, не определив, кому какие вещи переходят. В этом случае предметы обихода в счет своей доли вправе получить наследник, проживавший или успевший стать проживающим с наследодателем на момент смерти последнего.
Данное преимущественное право на указанные предметы наследник может использовать только в течение 3 лет с момента открытия наследства, после чего оно прекращается.
Поэтому заключая соглашение о разделе наследственного имущества, наследники также должны учитывать преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода. Предметы обычной домашней обстановки и обихода засчитываются в счет наследственной доли наследника, а не наследуются помимо этой доли. Возникший между наследниками спор по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также с учетом местных обычаев. Антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода. [43] В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" закрепляется, что для разрешения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, вошедшего в состав наследства, судом может быть назначена экспертиза.
Для определения, в частности, обязательной доли составляется акт описи всего наследственного имущества. Обязательная доля высчитывается из имущества, находящегося в квартире. Если среди этих вещей имеется ценное имущество, то при необходимости также может быть назначена экспертиза для определения того, не являются ли эти вещи, например, ценные монеты, коллекцией. Если имущество признано коллекцией, то оно вычитается из предметов домашнего обихода, и затем исчисляется обязательная доля.