При рассмотрении дел о наследовании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, когда наследство до 1 октября 1964 года не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила ст. ст. 527–561 ГК РСФСР, введенного в действие с 1 октября 1964 года (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г.). В том случае, когда наследство открылось до 14 марта 1945 года, но не было принято наследниками и не перешло в собственность государства как выморочное, спор о наследстве разрешается на основании норм Гражданского Кодекса, действовавших в период с 14 марта 1945 года по 1 октября 1964 года (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г.) (п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании").
В порядке искового производства спор разрешается судами общей юрисдикции. Первым этапом защиты нарушенных наследственных прав является подача иска заинтересованного лица, который непосредственно вытекает из наследственных правоотношений. Но одного желания такого лица недостаточно, поскольку для того, чтобы иск был принят к производству, необходимо соблюдение ряда положений:
1) подведомственность дела суду;
2) отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по тому же делу, или решения третейского суда, ранее принятого по тому же делу;
3) наличие процессуальной правоспособности сторон, т. е. как истца, так и ответчика;
4) надлежащим образом оформленные полномочия представителя и другие условия.
Это лишь общие условия принятия иска к производству, которые характерны для любой категории дел, но исходя из особенностей отдельных категорий споров могут быть учтены специфические особенности.
Несоблюдение подобных требований не лишает истца права обращения с иском в суд, но в зависимости от того, какие условия были нарушены, суд может принять решение об оставлении иска без движения (ст. 136 ГПК РФ) либо возвратить исковое заявление (ст. 135 ГПК РФ).
Немаловажным условием осуществления своего права на предъявление иска является соблюдение формального аспекта, т. е. соответствие формы и содержания иска предъявляемым законом требованиям. В статье 131 ГПК РФ зафиксированы нижеследующие требования.
1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.
3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов.
В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином.
4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд (ст. 131 ГПК РФ).
Наряду с обязательным соблюдением таких условий, которые касаются формы, и содержания искового заявления ст. 132 ГПК РФ предусматривает перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению.
К исковому заявлению прилагаются:
1) его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
5) текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;
6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ).
При конкретном рассмотрении каждого из споров о праве на наследство следует обращаться к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 32 апреля 1991 года № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании". Постановление не является источником права, поэтому ссылка на данный правовой акт при рассмотрении и разрешении дела будет необоснованной, но его применение для теоретического уяснения имеет большое значение.
Наиболее часто встречающийся в судебной практике по спорам о наследовании - спор между наследниками по завещанию. Это может быть спор относительно признания недействительности всего завещания в целом или его части.
Любой из наследников по завещанию может обратиться в суд для урегулирования данного спора, если имеет основания полагать, что по каким-либо фактам последняя воля завещателя, которая выражена в завещании, может быть признана недействительной. Недействительность завещания может быть признана таковой по условиям, которые применяются к недействительности сделки. Это положение применяется к завещанию, поскольку оно является односторонней сделкой. Перечень оснований, по которым сделка может быть признана недействительной, содержится в ст. ст. 166–181 ГК РФ. В соответствии с законом недействительность сделки имеет две различные формы выражения:
1) ничтожность (недействительность сделки имеет место с момента ее совершения);
2) оспоримость (недействительность которой требует признания в судебном порядке, по основаниям, установленным в законе).
Поэтому, в зависимости от факторов, которые берет за обоснование своих исковых требований истец, завещание может быть и оспоримым и ничтожным. В соответствии с ч. 1 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Гражданского Кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Далее законодатель закрепляет положение, согласно которому завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (ч. 2 ст. 1131 ГК РФ).
В части 3 ст. 1131 ГК РФ предусматриваются положения, которые не могут служить основанием недействительности завещания, а именно - описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (ч.ч. 4–5 ст. 1131 ГК РФ).
Большая часть споров, касающихся завещания, возникает в связи с тем, что нарушения допускаются при составлении и удостоверении завещания. Следует иметь ввиду, что завещатель имеет право отменить или изменить ранее составленное завещание. Это связано с проявлением принципа свободы завещания. Так, в соответствии со ст. 1130 ГК РФ:
1) завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения; для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании;
2) завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части;
3) в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием;
4) завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене; распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания; к распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи;
5) завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание;
6) завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
При процедуре удостоверения завещания необходимо выявление подлинной воли, которую имел ввиду завещатель; должна быть четко определена часть имущества, которая является наследственной массой. По поводу наследственной массы также возникает масса споров. Такие споры очень трудно урегулировать мирным путем. Поэтому спор относительно определения наследственной массы (спор о составе наследства) является одной из доминант в судебной практике. Суд при разрешении данных споров должен учитывать, что к незавещанной части имущества относится имущество, не упомянутое в завещании. На практике нередко встречается ситуация, когда в наследственную массу включено имущество пережившего супруга, которое является частью совместно нажитого во время брака имущества. В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. В части 2 ст. 34 СК РФ подробно излагается категория имущества, которое является совместной собственностью супругов: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (ст. 34 СК РФ). Поэтому при разрешении подобных ситуаций суд должен обязательно учитывать положения ст. 34 СК РФ.
Нередки споры о субъективном составе наследования, т. е. о том круге лиц, которые имеют право наследовать, и тех, которые в силу различных факторов лишены данного права. Раздел 4 ГК РФ был посвящен "недостойным наследникам". Следует обратить внимание на рекомендации, которые даются в постановлении Пленума ВСРФ. Так, в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР (ст. 1117 ГК РФ) могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР (ст. 1117 ГК РФ), неприменимо.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что споры о наследовании являются наиболее распространенной категорией дел в области нарушения норм наследственного права.
3.2. Споры о принятии наследства
Если обратиться к римскому праву, можно найти упоминание том, что наследственная масса после открытия наследства, т. е. после смерти наследодателя и до момента принятия его наследниками называется "лежачим". При рассмотрении данной тематики сразу встает вопрос: кому может принадлежать имущество в период после открытия наследства и до момента его принятия наследниками? Наследодателю имущество и имущественные права перестают принадлежать после его смерти, но и наследники приобретают права на наследство только после принятия наследства, поскольку в момент открытия наследства у них появляется лишь право на его принятие. Ряд правоведов придерживается позиции, что в такой период времени наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. [27]
Приобретение наследства представляет собой один из институтов наследственного права, который существует в силу того, что осуществляет правовое регулирование сходной группы отношений, а именно, отношений которые возникают в процессе принятия наследства. Данный аспект имеет свое легальное закрепление в гражданском кодексе РФ, в гл. 64. Приобретение наследства невозможно без активных действий со стороны наследников. Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников независимо от их воли на основании предусмотренных законом юридических составов, включающих факты, с которыми связано открытие наследства, и факты, с которыми связано призвание определенных лиц к наследованию по завещанию (ст. 11181132, 1137–1140 ГК) или по закону (ст. 1141–1151 ГК). Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Осуществление этих возможностей недопустимо помимо воли или вопреки воле наследников. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он может выразить свою волю, нацеленную на принятие наследства, способами, указанными в ст. 1153 ГК РФ.
Гражданский кодекс РФ устанавливает ряд правил, которые касаются принятия наследства:
1. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
2. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
3. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
4. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
5. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
В части 2 ст. 1151 ГК РФ отдельно оговаривается порядок принятия выморочного имущества, для приобретения которого принятие наследства не требуется. Понятие вымоченного имущества получило свое легальное закрепление. Так в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК РФ).
Для того чтобы принять наследство недостаточно лишь соблюсти основные положения, которые предусматриваются ст. 1152 ГК РФ. Законодатель пошел дальше и сформулировал ряд способов, опираясь на которые следует осуществлять процедуру принятия наследства. В гражданском кодексе РФ, в ст. 1153 подробно регламентированы данные способы.
Часть 1 ст.1153 ГК РФ устанавливает, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу, заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Таким образом, процесс принятия наследства начинается с активных действий наследника. Здесь закон дает право выбора: либо с подачи заявления о выдачи свидетельства о праве, либо заявления наследника о принятии наследства. При подаче указанных документов необходимо соблюдение правила о месте подачи заявления. В противном случае, нотариус будет вынужден отказать в приеме заявления.
Порядок выдачи свидетельства предусматривается ст. 1162 ГК РФ: свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.
Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.