С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова
Наследственное право Учебное пособие
Глава 1. Общие положения о наследовании
1.1. Понятие и основания наследования
Появление и развитие института наследования непосредственно связано с развитием человеческого общества, в связи с чем его можно считать одним из древнейших правовых институтов.
Правовое регулирование взаимоотношений, которые появляются во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам, не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Появление, развитие и практика использования многих институтов наследственного права имеет свои истоки в римском праве. Именно из римского права были восприняты большинством современных правовых семей «юридические механизмы» регулирования наследственных отношений. Именно там можно найти истоки тех многих новелл, установленных ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Наследственное право имеет специфические особенности возникновения и развития. Обращение к истории наследственного права показывает влияние реформ и революций на наследственные правоотношения.
История развития наследственного права указывает, что в эпоху Древней Руси, отличавшейся своими дискриминационными по нынешним меркам нормами, имущество не могли наследовать дочери, в том числе княжеских или купеческих родов, – только сыновья.
Именно Москва стала родоначальницей изменения ситуации в сторону уравнения в правах. Именно в этом городе впервые издан указ, согласно которому женщина не наследует до тех пор, пока живы ее братья. По сути, она входила в состав наследников из первой очереди, но определенные преференции имели только мужчины.
Но Руси не суждено было стать первым государством, отменившим дискриминацию при наследовании. Таковой стала Франция в конце XVIII века – именно там были упразднены сословия и прочие различия, а также уравнены в таких правах мужчины и женщины.
В Декрете ВЦИК «Об отмене наследования», опубликованном 1 мая 1918 г.1, говорилось, что «наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется». После смерти владельца имущество, движимое и недвижимое, становилось государственным достоянием.
В основу раздела о наследовании ГК РСФСР 1922 г. был положен Декрет ВЦИК 1922 г., установивший право наследования по закону и/или по завещанию для супруга и прямых нисходящих потомков в пределах общей стоимости наследственной массы 10 тысяч золотых рублей. Данный предельный размер был отменен Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г.
С 1928 г. усыновленные и их потомство включаются в круг наследников по закону, появляется запрет на лишение несовершеннолетних наследников обязательной доли, которая составляла не менее доли, причитавшейся им при наследовании по закону; устанавливается возможность составления завещания в пользу граждан, государства, партийных, профессиональных и общественных организаций.
С 1936 г. наследование объявлено конституционным правом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию» в число наследников включены нетрудоспособные родители, братья и сестры наследодателя, а также введено разделение наследников на три очереди. При отсутствии наследников по закону предоставлялось право завещать имущество любым лицам, право на обязательную долю сохранялось за несовершеннолетними детьми и другими нетрудоспособными наследниками.
Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 8 декабря 1961 г. внесли ряд изменений в части определения круга наследников по закону, расширили свободу завещания. Далее в Российской Федерации был утвержден 11 июня 1964 г. и введен в действие с 1 октября 1964 г. Гражданский кодекс РСФСР.
Именно положения ГК РСФСР 1964 г. и Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. действовали на территории Российской Федерации до 1 марта 2002 г., когда в действие вступила ч. 3 ГК РФ, разд. 5 которой посвящен наследственному праву.
Право каждого гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться находящимся у него в собственности имуществом, а также завещать его по своему усмотрению называет Конституция РФ 1993 г. среди основных прав и свобод. Право наследования гарантируется государством (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ).
В одном из своих определений Конституционный Суд РФ так охарактеризовал приоритетную задачу Российского государства на современном этапе развития: «государство, объявившее своей целью создание рыночной экономики, основанной на приоритете частного предпринимательства и частной собственности, должно обеспечивать в числе прочего и такую регламентацию права наследования, которая способствовала бы укреплению и наибольшему развитию частной собственности, исключала бы ее необоснованный переход к государству».
Ч. 3 ГК РФ по сравнению с предшествующим законодательством значительно преобразила институт наследования, в связи с этим правовое регулирование наследственных правоотношений было поднято на совершенно новый уровень развития. Тем не менее, несмотря на множество, без сомнения, положительных новелл, проблемных вопросов в юридическом регулировании наследственных правоотношений по-прежнему остается немало.
Гражданское (равно ему наследственное) законодательство распространяется на всех граждан РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Но при этом они должны соблюдать требования разд. 5 ч. 3 ГК РФ.
Действие разд. 5 ч. 3 ГК РФ во времени связано с моментом его введения в законную силу.
Ч. 3 ГК РФ применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.
По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие ч. 3 ГК РФ, разд. 5 «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О введении в действие ч. 3 ГК РФ», он введен в действие с 1 марта 2002 г. Следовательно, по общему правилу нормы Кодекса должны применяться к наследственным отношениям, возникшим после введения его в действие, то есть после 1 марта 2002 года, и не имеют обратной силы.
Действие в пространстве определяется правилом, согласно которому законы РФ распространяются на всю ее территорию. Законодательные акты субъектов РФ имеют силу на своей территории.
В процессе наследственного правопреемства осуществляется переход имущества умершего, т. е. наследственной массы, в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, только если нормами ГК РФ не установлено иное (ст. 1110 ГК РФ). Таким образом, действующее российское законодательство устанавливает в качестве общего правила систему универсального правопреемства в наследственных правоотношениях, предусматривая лишь возможность при прямом на то указании сингулярного правопреемства, характеризующегося исключительным характером. Так, например, сингулярное правопреемство будет осуществляться при завещательном отказе или завещательном возложении, когда приобретающее что-либо лицо фактически не является самостоятельным наследником, а получает имущество через наследника, на которого налагается завещанием обязанность по исполнению таких распоряжений.
Именно эти два аспекта – способ, при помощи которого осуществляется процесс правопреемства, а также характер приобретаемого имущества, и позволяют разграничить универсальное и сингулярное правопреемство. В универсальном правопреемстве2, в отличие от сингулярного, переход происходит непосредственно от наследодателя к наследникам (без каких-либо посредников3), а также в отношении всей наследственной массы, без каких-либо исключений, т. е. определяющим является то, что «все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое»4.
До 1 июня 2019 г. в российском законодательстве о наследовании было предусмотрено только два основания наследования – по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ), с закреплением приоритета для наследования по завещанию, в то время как наследование по закону могло осуществляться только если:
– завещание отсутствует;
– завещание признано недействительным;
– наследники по завещанию умерли ранее открытия наследства;
– наследники по завещанию отказались от наследства;
– наследники по завещанию не приняли наследство;
– наследники по завещанию признаны недостойными;
– есть незавещанное имущество.
С 1 июня 2019 г. ГК РФ дополняется двумя новыми конструкциями – совместными завещаниями и наследственным договором, и если первое становится лишь подвидом наследования по завещанию, то второе создает самостоятельное основание наследования.
1.2. Основные понятия наследственного права
Понятие наследства (наследственной массы, наследственного имущества) выступает в качестве одной из основополагающих категорий наследственного права.
Состав наследственной массы определяется на день открытия наследства и включает в себя то, что принадлежало наследодателю, – вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Однако из состава наследства исключаются определенные категории объектов. К ним относятся:
– права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов или на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина);
– права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (например, права одаряемого по договору обещания дарения, если договором не предусмотрено иное);
– личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право на честь и достоинство личности, деловая репутация и т.д.).
Применительно к ч. 2 ст. 1112 ГК РФ в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» отмечается, что поскольку право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)) лишь по требованиям о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм. В случае предъявления наследниками иных требований, связанных с выплатами сумм в возмещение вреда, причиненного в связи с повреждением здоровья наследодателя (например, иска о перерасчете размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни), суд вправе отказать в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ) или прекратить производство по делу (абз. 7 ст. 220 ГПК РФ), поскольку ч. 2 ст. 1112 ГК РФ с учетом положений ст. 1183 ГК РФ исключает возможность перехода к правопреемникам прав, связанных с личностью наследодателя5.
К примерам объектов, которые не могут входить в состав наследства в силу прямого указания закона, следует отнести норму п. 1 ст. 1185 ГК РФ, закрепившую в развитие положений п. 2 ст. 1112 ГК РФ особый порядок для наследования государственных наград, фактически исключив из состава наследства государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации.
Сама наследственная масса составляет единое целое, включающее в свой состав не только имущество, но и имущественные права – принадлежавшие на момент открытия наследства наследодателю права и обязанности, в том числе возникающие из договоров. И если права наравне с принадлежавшим наследодателю имуществом можно отнести к активу наследства, то обязанности наравне с долгами наследодателя составляют его пассив (т. е. это те обязательства, в которых умерший выступал в качестве должника, в отличие от актива, где он был кредитором).
В силу универсальности имущественные права и обязанности могут входить в состав наследства, если наследодатель являлся их субъектом на день открытия наследства, в частности:
– обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения (п. 2 ст. 581 ГК РФ);
– права получателя ренты по договору постоянной ренты могут переходить по наследству гражданам, а также некоммерческим организациям, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности (п. 1 ст. 589 ГК РФ);
– в случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора (п. 2 ст. 617 ГК РФ);
– в случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юридического лица – ссудодателя права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) (п. 2 ст. 700 ГК РФ);
– в случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что он зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае договор прекращается. Осуществление прав и исполнение обязанностей умершего правообладателя до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя осуществляются управляющим, назначаемым нотариусом (п. 2 ст. 1038 ГК РФ).
Вместе с тем отдельные виды договоров прекращаются смертью, как правило, одной из сторон. Например:
– договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором (ст. 701 ГК РФ);
– договор поручения прекращается вследствие смерти доверителя или поверенного (п. 1 ст. 977 ГК РФ);
– договор комиссии – вследствие смерти комиссионера (ст. 1002 ГК РФ);
– агентский договор – вследствие смерти агента (ст. 1010 ГК РФ);
– договор доверительного управления имуществом – вследствие смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим или выгодоприобретателем, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1024 ГК РФ);
– одним из оснований прекращения договора простого товарищества является смерть товарища, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего товарища его наследниками (абз. 4 п. 1 ст. 1050 ГК РФ).